时间:2022-11-22 19:23:11来源:法律常识
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证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2020-014
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)于近日收到昆明仲裁委员会送达的《仲裁应诉通知书》(昆仲受字(2020)01003号)和《举证通知书》(昆仲受字(2020)01003号),昆明仲裁委员会已受理财通基金管理有限公司向昆明仲裁委员会申请的与公司合同纠纷仲裁案。
二、本次仲裁有关的基本情况
1、本次仲裁有关当事人
申请人:财通基金管理有限公司(代表财通基金—富春定增承瑾1号资产管理计划)
被申请人:云南罗平锌电股份有限公司
2、本次仲裁案件的事实、请求内容及依据
仲裁事实和依据:
申请人与被申请人于2017年1月23日签署了《云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票认购协议书》,申请人认购了被申请人于2017年初非公发行的A股股票14,868,450股,其中申请人代表管理的财通基金-富春定增承瑾1号资产管理计划认购了1,971,730股,每股价格16.71元。
申请人认为:被申请人未将全资子公司普定县向荣矿业有限公司被安顺市环境保护局行政处罚、富乐采矿厂被罗平县安全生产监督管理局行政处罚、控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司被曲靖市环境保护局行政处罚及10万吨含铅废渣整改处置情况及时通知申请人和未按规定披露的行为,违反了《证券法》第六十三条关于发行人、上市公司依法披露的信息,必须真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的规定,且上述行为已被证监会作出《行政处罚决定书》予以查实和确认;被申请人上述行为亦违反了《认购协议书》第二条第(二)款甲方的义务第1点和第2点,被申请人保证向中国证监会提交的证券发行文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,导致申请人(代表管理的财通基金-富春定增承瑾1号资产管理计划)受到了严重的损失,被申请人理应承担相应的违约责任,赔偿因自身违约行为给申请人造成的损失。
仲裁请求:
1.裁决被申请人赔偿申请人投资差额损失,暂计至2019年12月5日为人民币15,603,337.29元;
2.裁决被申请人赔偿申请人投资差额损失部分的佣金和印花税,合计人民币18,700.72元;
3.裁决被申请人赔偿申请人投资差额损失及佣金和印花税产生的利息损失,暂计人民币30,939.65元;
4.裁决被申请人赔偿申请人律师费人民币250,000元;
5.裁决被申请人承担本案全部仲裁费用。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日,公司子公司普定县宏泰矿业有限公司与云南远航科技有限公司发生合同纠纷,初审判决宏泰矿业偿付金额18.75万元,宏泰矿业已于2019年12月12日向安顺市中级人民法院提起诉讼,请求撤销普定县人民法院(2019)黔0422民初2659号民事判决,目前尚未判决,公司将在2019年年度报告中披露详细情况。除此之外,公司及控股子公司不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项,不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本次仲裁案件尚未开庭审理,对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性,公司将根据该仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务。
五、风险提示
公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体发布的信息披露公告为准。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
六、备查文件
1、《昆明仲裁委员会仲裁应诉通知书》(昆仲受字(2020)01003号);
2、《昆明仲裁委员会举证通知书》(昆仲受字(2020)01003号)。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020年3月4日
原标题:公共利益界定标准模糊频惹纠纷 专家建议界定内涵拧紧公共利益闸门
公共利益,顾名思义,非个人利益之谓也。表面看来,公共利益一词定义明晰。然而,这一广泛见之于诸多法律的词语,却难以找到统一的定义。
湖北省高级人民法院就荆州市某餐饮公司诉市政府行政复议决定一案近日作出二审判决,其驳回上诉的理由是环保部门的行政行为虽然确认违法,但撤销处罚决定“将存在给社会公共利益造成重大损害的隐患”。
类似案例并不鲜见。2020年9月29日,最高人民法院就贵州省安顺市西秀区人民政府的一份征收决定作出再审判决,认为区政府未提供足够证据证明撤销征收决定会给国家利益、社会公共利益造成损害,改判撤销其作出的征收决定书。
有专家告诉《法治日报》记者,公共利益概念的不确定性,导致司法实践中乱象丛生。依据现行法律,公共利益虽与个体利益属相对应的范畴,但本质上两者都是保护的对象。出现冲突时,应当先考虑同时保全公共利益和个体利益,然后才考虑公共利益在法律保护上的优先顺位。此外,国家立法机关应尽快明确公共利益概念,统一法律适用标准。实现公共利益时,将个体利益的损害降到最小。
公共利益相关纠纷频发
守住公平正义司法防线
2019年6月3日,北京互联网法院依法向“暗刷流量”案双方当事人送达判决书。同时,北京互联网法院也收到了本案双方当事人主动缴纳的非法获利款——原告常某某向法院缴纳了非法获利16130元,被告许某缴纳了30743元。至此,这起全国首例涉及“暗刷流量”虚增网站点击量的案件顺利履行完毕。
北京互联网法院认为,“暗刷流量”的行为违反商业道德底线,使得同业竞争者的诚实劳动价值被减损,破坏正当的市场竞争秩序,侵害了不特定市场竞争者的利益,同时也会欺骗、误导网络用户选择与其预期不相符的网络产品。常某某与许某之间“暗刷流量”的交易行为侵害广大不特定网络用户的利益,进而损害了社会公共利益、违背公序良俗,其行为应属绝对无效。
关于公共利益的案例,还有在网络上沸沸扬扬的杨帆劝阻吸烟致人死亡案。
此前,段某在电梯内吸烟,杨帆进行劝阻,二人因此发生语言争执,物业工作人员发现后调停。然而,年近七旬的段某在进入物业办公室后突发心脏病,经抢救无效死亡。根据公平原则,一审法院判定杨帆向段某家属补偿15000元,段某家属不服提起上诉。
二审法院否定了杨帆劝阻吸烟行为与段某死亡结果之间在法律上存在因果关系,认为“劝阻吸烟是维护公共利益的行为”,在杨帆没有提起上诉的情况下撤销了一审判决,免除了杨帆的补偿责任。
中南财经政法大学教授郭泽强告诉《法治日报》记者,法律的作用之一,是维护社会公知良序、公平正义。法院能给维护法律和公德的一方以公正的判决,让人们在今后面对违法行为时有挺身而出的勇气和底气。二审法院就事论事、就案论案,不累及其他,第一时间纠正一审法院使用法律错误而没有让见义勇为者因此受到伤害,体现出司法机关在面对复杂纠纷、舆论关注等各种压力时的担当和定力,更守住了公平正义的最后防线。
公共利益缺乏明确定义
存在随意适用法律风险
究竟何为公共利益目前并没有统一的定义。面对因为没有界定而受到诸多质疑的“公共利益”,立法部门的解释是:在不同领域和不同情形下,公共利益是不同的,情况相当复杂,不宜也难以对各种公共利益作出统一规定。
在北大法宝网站上,《法治日报》记者以“公共利益”为关键词进行检索,发现提及“公共利益”的现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章共有2100部。然而,在数量如此庞大的法律法规中,《法治日报》也未找到公共利益的准确定义。
2020年11月26日,湖北省高院就荆州市某餐饮公司诉市政府行政复议决定一案作出二审判决,驳回上诉,理由是环保部门的行政行为虽确认违法,但撤销处罚决定“将存在给社会公共利益造成重大损害的隐患”。
2018年1月,荆州市环保部门以荆州市某餐饮公司水上餐厅“存在未办理环评手续擅自建设主体工程,未配套建设环境保护设施且未经‘三同时’验收的情况下擅自投入经营,经营废水超标排入长江”为由,拟决定对荆州市某餐饮公司水上餐厅实施停业、关闭的行政处罚。
荆州市某餐饮公司向环保部门提出申辩,环保部门采纳了该公司“不存在超过国家规定的水污染物排放标准排放水污染物”意见,但以该公司存在“在经营活动中将油水分离器中的部分餐饮废水直接排放至长江,对周边水环境造成影响”为由,作出罚款10万元的处罚决定。
2018年11月,荆州市环保部门以同一事实和理由,再次决定对荆州市某餐饮公司作出停业、关闭的行政处罚。
荆州市人民政府复议后认为,处罚决定存在认定主要事实不清、证据不足的情形,依法应予撤销。但又认为,如果撤销处罚决定,荆州市某餐饮公司可能恢复经营,其对周围环境造成污染的风险仍然存在,亦存在给国家利益、社会公共利益和人民群众的生命健康造成重大损害的隐患。
最终,荆州市人民政府确认环保部门的行政行为违法,但不予撤销。
荆州市某餐饮公司诉至法院,但荆州市中院一审和湖北省高院二审均支持荆州市人民政府复议时的观点,判决环保部门的行政行为违法,但不予撤销。
荆州市某餐饮公司向最高人民法院提出申诉。该公司认为,环保部门第一次处罚后,该公司对经营场所进行了彻底整改,达到相关排放标准,不存在会给社会公共利益造成重大损害的行为。
在最高人民法院第四巡回法庭诉讼服务中心,接谈法官对荆州市某餐饮公司负责人进行诉前化解。接谈法官认为,长江生态环境很严格,这是一个大的政策要求,政府只是作出关闭行为,没有显示罚款,再审没有实际意义,“直接回去走赔偿诉讼就可以了”。
北京市人大常委会立法咨询专家胡功群说,公共利益和诚实信用、公序良俗等原则相似,属于抽象的法律原则,在适用时存在一定的灵活性。但实践中法官所援引的规制越具体,越能体现出司法的专业性和中立性。在立法没有对公共利益进行定义的前提下,依靠专长于依法断案的法官去援引和解释公共利益,可能导致随意适用法律原则的风险,影响司法的可预见性和公信力。
立法界定公共利益内涵
行政权司法权同时介入
据《法治日报》记者不完全统计,2009年至今,中国裁判文书网上有40多万份裁判理由中涉及“公共利益”的判决、裁定,其中大部分法律文书没有对何为公共利益进行解释,有的法院或者只引用公共利益这一名词,或者相对随意地对公共利益作出解释,甚至存在滥用“公共利益”的情况,影响了裁判效力的稳定性。
此前,何树秀与广东某某律师事务所签订委托代理合同,约定风险代理,后广东某某律师事务所以何树秀未经其同意私下撤诉为由,要求何树秀支付合同约定的全部律师费。
广东省佛山市禅城区人民法院一审认为,广东某某律师事务所为获取利益最大化的可能,限制委托人何树秀进行调解、和解、撤诉、放弃诉讼请求等诉讼权利,侵犯了何树秀在诉讼中的自由处分权,违反了社会公共利益。
对于何为公共利益,二审法院认为,广东某某律师事务所及其律师作为法律服务者,在接受当事人委托代理诉讼事务中,应当尊重委托人关于接受调解、和解的自主选择。基于多收代理费的目的,限制委托人接受调解、和解,不仅侵犯委托人的诉讼权利,加重委托人的诉讼风险,同时也不利于促进社会和谐,违反社会公共利益。最终法院驳回广东某某律师事务所的上诉。
《法治日报》记者采访得知,司法实践中,除了上述涉及公共利益的纠纷外,土地、房屋的征收决定也是公共利益和个人权利冲突较为明显的领域。
据上海律师林思贵介绍,房屋征收决定,指的是市县级政府对某国有地块上房屋进行征收的行政决定,一旦被撤销,便意味着该行政决定失去了效力,这将直接导致征收工作的夭折,倘若征收人仍想在该地块进行征收工作,则需要重新开始征收前置程序。司法实践中,确认征收决定违法的判例时有发生,但是撤销征收决定的案件少之又少。
不过,《法治日报》记者发现,近年来,撤销征收决定的案件有慢慢增加的趋势。
2017年8月8日,贵州省安顺市西秀区人民政府作出征收决定书,王先生的房屋被纳入棚户改造项目的征收范围。
一审法院以安顺市西秀区人民政府作出征收决定合法,符合公共利益需要为由,驳回王先生的诉讼请求。二审法院则确认征收决定违法,棚户改造项目是政府重要的安居保障性工程,公益属性明显,一旦撤销将会损害更大的公共利益。据此判决不予撤销。
2020年9月29日,最高人民法院一槌定音:安顺市西秀区人民政府所作19号征收决定,超越法定职权,缺乏法律依据,且并未提供足够证据证明撤销案涉征收决定会给国家利益、社会公共利益造成重大损害,被诉征收决定具备撤销的现实基础,终审判决撤销安顺市西秀区人民政府作出的征收决定。
安徽财经大学法学院教授张运书认为,尽管精准界定公共利益存在困难,但公共利益的基本特性可以明确:第一,主体的不特定性。公共利益的主体是不特定的多数人或全体,这些不特定主体的共同利益,指向主体利益相一致的方面。第二,直接相关性。公共利益也应为利益主体所直接享受,要避免把与公共利益间接相关的事项都归为公共利益。第三,目的的非营利性。政府征收不能以营利为目的,否则就不属于公共利益。
“最高法判决撤销安顺市西秀区人民政府作出的征收决定,其核心价值在于首次明确了公共利益究竟是否因撤销违法的征收决定而被损害,需要法院根据在案证据和所能查明的事实依法审查。”张运书说。
北京大学法治与发展研究院执行院长王锡锌指出,由于公共利益在现实中的不确定性,行政机构拥有很大的自由裁量。由于行政主体并非当然的公共利益的代表,加之行政权具有天然的扩张性,这就可能带来行政执法中自由裁量的滥用。在法律没有给公共利益划定一个界限范围的情况下,国家机关可能会给有利于自身利益的事项贴上公共利益这一标签。因此公共利益的实现,不仅需要立法界定内涵,还需要行政权和司法权的介入。
记者 王阳 见习记者 白楚玄
上海信托圈关注到,1月5日,中证鹏元公告,根据公开资料显示,安顺市国有资产管理有限公司的被担保方安顺市大健康医药投资有限公司(以下简称“安顺健康”)因金融借款合同纠纷被债权人起诉,公司作为担保人被要求承担连带清偿责任。
据向公司了解,具体案件情况如下:华融国际信托有限责任公司(以下简称“华融信托”)与安顺健康签订《信托贷款合同》,约定了华融信托向安顺健康发放2亿元信托贷款,同时约定了贷款利率、罚息、复利、违约责任等事项。
此后,华融信托与安顺健康陆续签订了《信托贷款合同补充协议一》、《信托贷款合同补充协议二》、《信托贷款合同补充协议三》,公司、安顺市工业投资有限责任公司(以下简称“安顺工投”)及安顺市公共交通总公司(以下简称“安顺交通”)对上述四份协议提供了连带责任保证担保。《信托贷款合同补充协议三》中约定的展期贷款本金金额为14,817万元,展期利率为 13%,展期期间为8个月(自2020年11月29日至2021年7月29日)。
根据《信托贷款合同补充协议三》3.2 条之约定,安顺健康应于2021年3月15日向华融信托偿还贷款本金500万元,但安顺健康实际只偿还了20万元,已构成违约。
根据《信托贷款合同补充协议三》5.4条之约定,如安顺健康在展期期间违反了补充协议的约定,华融信托有权宣布安顺健康在《信托贷款合同》、《信托贷款合同补充协议一》、《信托贷款合同补充协议二》及《信托贷款合同补充协议三》项下的全部债务于2020年11月29日到期,安顺健康应根据《信托贷款合同》的约定承担相应违约责任。
上海信托圈关注到,华融信托提出的诉讼请求如下:
(1)请求法院判令安顺健康支付华融信托贷款本金、罚息、违约金等合计18,663.44万元;并支付自2021年8月28日起至实际付清之日止的罚息。
(2)请求法院判令华融信托对安顺健康抵押的编号为[黔(2018)安顺市不动产权第0003489号]的国有建设用地使用权折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。
(3)请求法院判令公司、安顺工投、安顺交通对第1项诉讼请求承担连带责任。
(4)本案诉讼费、保全费、律师费等实现债权的费用由安顺健康、公司、安顺工投和安顺交通共同承担。
截至2021年12月30日,上述案件尚未进行判决,结果存在不确定性,或将对公司经营、财务和信用状况产生一定不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项的进展及其对公司主体信用等级、评级展望以及“16安顺国资债/PR安顺债”信用等级可能产生的影响。
本文源自上海信托圈
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